Статья "Века российского нотариата" опубликована в еженедельнике "24 часа" в сентябре 2011 года

Ко второй половине IX века относятся первые упоминания о существовании законов на Руси. И они уже содержали элементы, свидетельствующие о закреплении в письменной форме договоров и сделок. И в документальных записях, относящихся к Х веку, например, в договоре князя Олега (912 г.) и договоре князя Игоря (945 г.) с греками, в документах времен Святого Владимира имеются вполне определенные сведения, которые мы можем рассматривать, как предвестия возникновения нотариата.
Важное событие в истории Руси и летописи нотариата как правового института связано с именем Ивана III Васильевича. В 1497 году на первом Земском соборе принят и высочайшим указом утвержден Судебник, в котором, в частности, устанавливалось письменное совершение юридических сделок в Московском государстве. А всего в Судебнике 100 статей и большая их часть была посвящена вопросам управления и суда.
Свой вклад в правовую реформу, начатую дедом, внес и внук Ивана III, царь Иван IV, прозванный в народе "Грозным". Все договоры об изменении статуса недвижимых имений должны были совершаться "на письме".
Во время 300 - летнего царствования династии Романовых было продолжено строительство российского нотариального института. Указом первого из Романовых – царя Михаила Федоровича – с 1635 г. "все договоры займа, поклажи и ссуды должны были совершаться непременно письменно под страхом их полной недействительности".
В царствование Алексея Михайловича, второго из Романовых, был составлен Кодекс законов Российского государства – Соборное Уложение, принятое Земским собором в 1649 г., которое ознаменовало целую эпоху в развитии российского нотариата, поскольку закрепило твёрдый порядок, разделив все крепости (сделки), а под ними понимались все письменные акты, по способу их совершения на два разряда в зависимости от ценности излагаемой в них сделки. К первому разряду принадлежали большие дела на сумму свыше 10 руб.; ко второму - дела малые, на меньшую сумму. Большие крепости дозволялось писать только в Москве и в городах, и не иначе как через площадных подьячих и при участии особых свидетелей - "послухов". Подобно табеллионам, которые в Древнем Риме составляли юридические акты и судебные бумаги, площадные подьячие, а позднее и дьяки на Руси, занимались аналогичным промыслом, заложив тем самым основы профессии нотариуса.
Появление самого же слова «нотариус» относят в русском языке к Петровской эпохе, известной бурными лингвистическими заимствованиями из европейских языков. Введение новых понятий привносило в язык введение новых слов, в том числе и слова «нотариус» от лат. notarius "писец" (фр. notaire, русск.-церк.сл. нутарий). Впрочем, наряду с формированием и развитием правовой системы в Российской империи, некоторые слова уходили из языка, так, слово дьяк стало историзмом ввиду ликвидации приказной системы, а слово писец (писарь) не вмещало все те функции, которые подразумевала новая должность. Исторически сложилось так, что в этот период в языковой обиход вошли сразу две формы: нотариус и нотарий, а также производное нотариальный. Причем в тексте Генерального регламента 1720 г., т.е. за пять лет до окончания царствования Петра I, слова нотариус и нотарий употреблялись как равноценные.
Строительство российского нотариального института завершилось 14 апреля 1866 года "Нотариальным Положением", утвержденным императором Александром II.
С отказом современного Российского государства от командно-административных методов регулирования экономических отношений, с возрождением частной собственности нотариат в нашей стране пережил второе рождение. Исторический опыт показывает, что потребность в нотариате была и будет, поскольку нотариальная деятельность является одним из важнейших регуляторов жизни гражданского общества и гарантом стабильных правоотношений.
Деятельность нотариуса призвана обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц и направлена на юридическое закрепление наиболее значимых событий и действий в целях предотвращения гражданских правонарушений в будущем.

Галина Магерамова, нотариус.
Нотариальная палата Ленинградской области

Статья "ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА " опубликована в еженедельнике "24 часа" в августе 2011 года

Оформление наследственных прав – это довольно хлопотная процедура, многим она уже знакома, кому-то еще предстоит этим заниматься, но чаша сия в наше время мало кого минует. С тех пор, как в стране появилась экономическая свобода, у людей появились деньги, акции, транспорт, недвижимость, одним словом – имущество. Но поскольку все мы смертны, владеть вечно своим имуществом мы не сможем, все когда-нибудь останется наследникам.
Но не все получают наследство. Кто-то и отказывается. К сожалению, люди зачастую считают, что «подписать бумагу» - это просто, сегодня одно подпишу, завтра передумаю, другое напишу. Но это не так. Любое юридически значимое действие влечет последствия, иногда неожиданные для человека. Порой в процессе оформления наследства приходится наблюдать, как еще совсем недавно близкие люди становятся смертельными врагами, как один необдуманный шаг ломает судьбы, рвет родственные связи.
Итак, открылось наследство. В течение шести месяцев наследник, призванный к наследованию – по завещанию или по закону – должен определиться, хочет он получить причитающееся ему наследство или нет. У каждого из призванных наследников есть право принять наследство или отказаться от него. Способ отказа от наследства аналогичен способу его принятия – подачей заявления наследником нотариусу по месту открытия наследства. Соответствующий отказ может быть подан и через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.
Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Отказаться можно только от всей наследственной доли, которая причитается наследнику. Частичный отказ от наследства, как и частичное его принятие, а также отказ с оговорками и под условием не допускаются.
Если Вы решили отказаться от наследства, необходимо понимать, что означает отказ и какие последствия он повлечет за собой. Первое, о чем вы должны помнить – это сроки. Срок для отказа от наследства такой же, как и для принятия наследства – шесть месяцев.
Закон определил, что в течение этого срока вы можете отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания этих лиц (когда доля отказавшегося наследника переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях каждому). Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен кругом наследников по завещанию или по закону – это значит, что ваш отказ в пользу соседа дяди Пети будет принят нотариусом только в том случае, если этот сосед является наследником по закону или по завещанию.
Действующее законодательство позволяет отказаться от наследства в течение срока для принятия наследства (шесть месяцев) даже наследнику, уже принявшему наследство. Отказаться от наследства возможно и после истечения шести месяцев, но только в судебном порядке, если будет доказано, что наследник пропустил срок для отказа по уважительной причине, суд может признать его отказавшимся от наследства.
Любое заявление, поступившее в рамках наследственного дела, нотариус регистрирует в книге учета наследственных дел, поэтому можно с уверенностью сказать, что каждый ваш шаг на пути получения наследства (либо отказа от него) зафиксирован.
Принятие наследства влечет за собой определенные последствия и состоит не только из получения в собственность имущества, имеющего определенную ценность, но зачастую – и «получения» всех долгов наследодателя, и соответственно обязанности выплатить их соразмерно полученному наследству. Порой складывается ситуация, когда наследник, приняв наследство, получает претензии от кредиторов наследодателя, где значатся цифры, значительно превышающие стоимость полученного по наследству. О долгах наследодателя наследники иногда узнают уже после истечение шестимесячного срока, получив исковое заявление о взыскании долга. И тогда наследник, уже принявший и получивший часть наследственного имущества, приходит к нотариусу и заявляет, что он решил отказаться от наследства и не желает больше ничего получать. Нотариус вам в этой ситуации не поможет. Платить придется. Увы, отказаться от наследства после истечения 6-месячного срока, а тем более после получения наследства уже нельзя.
Бывают и другие ситуации. В 90-е годы никто не думал, что государство компенсирует «сгоревшие» деньги по вкладам в Сбербанке, в том числе и наследникам. Довольно часто к нотариусам обращаются наследники, отказавшиеся ранее от наследства, чаще всего жены (мужья) наследодателей, которые хотят получить компенсации по вкладам своих умерших супругов. Но надо помнить, что отказавшись от части наследства, вы отказались от всего наследства в целом, в том числе и от того, о котором вы на день открытия наследства не знали! Нотариус это всегда объясняет наследникам прежде, чем принять от них отказ от наследства.
Важно помнить, что если наследник однажды отказался от наследства (в отличие от принятия), в дальнейшем этот наследник не может изменить своего решения и взять отказ обратно. Именно поэтому, когда наследник в день похорон прибегает ко мне написать отказ от наследства «а то уеду, я живу далеко», я прошу не спешить и разъясняю, что времени для подачи такого заявления достаточно, что его можно оформить по месту жительства и переслать почтой, но сначала подумать. Ведь подав заявление об отказе от наследства через 2-3 дня после открытия наследства, вы можете об этом в дальнейшем пожалеть. Особенно это нужно учесть наследникам, которые хотят «сэкономить» на оформлении наследства.
Нередко к нотариусу приходит такая «компания» наследников из 2-3 человек, а порой и куда больше, и заявляют: мы между собой договорились, наследство после мамы (папы) - одна квартира, оформим на одного, вот на Маню (Ваню), а потом Маня (Ваня) квартиру продаст и поделится с нами вырученными деньгами. Согласны даже отказ «подписать». Причины такой ситуации разные – «ходить» по инстанциям не хочется, «дешевле» на одного оформить, хлопот меньше при продаже и т.п.
Разными могут быть и последствия такого отказа. Во-первых, оформив наследство, насладившись очередями и уплатив определенные суммы пошлин, тарифов и сборов за кадастровые паспорта, справки, замеры, оценки, свидетельства и регистрации, а, может быть, и оплатив еще долги наследодателя, Маня (Ваня) может и передумать продавать. Или делиться.
Существуют в этой ситуации и другие подводные камни. Например, наследники договорились оформить наследство на одного из них, потом все продать и поделиться, разделив все расходы. Как решили, так и сделали: пришли к нотариусу, написали заявления. Но еще до получения свидетельства о праве на наследство, наследник, принявший наследство, умирает. Свидетельство-то он не получил. А само имущество ему принадлежит с момента открытия наследства и переходит к его наследникам (супругу, детям). И отказы отозвать нельзя. Ну и что будут делать наследники, которые договорились «все оформить на Маню, а потом продать и поделиться»? Уж наследники Мани точно ни с кем не договаривались. И ничего не должны договаривающимся сторонам. Как вы думаете, будет ли после этого мир среди родственников?
А может уйти из жизни до исполнения договоренностей и тот наследник, который отказался от наследства, надеясь получить свою долю наследства в денежном выражении. И он, таким образом, лишает своих наследников части имущества, которую он хотел и предполагал приобрести, но не приобрел, поскольку решил слукавить и «сэкономить».
Вы скажете, ну подумаешь, какая-то квартирка где-то в маленьком провинциальном городке. Стоит ли из-за нее ссориться с родственниками и портить нервы, надо быть выше. Да и близкие мы люди, неужто из-за квартирки Маня совесть потеряет? Все хорошо будет. Ну и хорошо, все обошлось, оформили, продали, поделили. А если через год или два, а может и через 10 лет выяснится, что в состав наследства не только эта квартирка входила, а был еще маленький свечной заводик с маленьким доходом, или контрольный пакет акций маленькой газовой компании? Как вы думаете, что будет сильнее: родственные узы или материальная выгода? Увы, скорее второе. К сожалению, мой жизненный опыт и многолетняя работа в сфере нотариата, работа с оформлением наследственных прав говорит мне, что родственные связи обрываются или, в лучшем случае трещат по швам, когда в дело вступает денежный вопрос.
Поэтому прежде, чем вы подпишете заявление об отказе от наследства, подумайте, действительно ли вы хотите отказаться от него или это продиктовано какими-то меркантильными сиюминутными интересами, и, скорее всего, это «фиктивный» отказ. Когда отказ будет зарегистрирован нотариусом в книге учета наследственных дел, ваша воля будет считаться выраженной, и значит дороги назад нет. Если вы передумаете, нотариус не сможет вам помочь. Решить вопрос о признании отказа от наследства «недействительным» можно будет только в судебном порядке и по общим основаниям, предусмотренным законом, для признания сделок недействительными – проще говоря, если вы докажете, что отказались от наследства под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуждения и т.п. Будьте осмотрительны, принимая решения, думайте, взвешивайте, прежде чем что-то подписать, чтоб не жалеть о сделанном!

Ирина Зотова, нотариус.
Нотариальная палата Ленинградской области

Статья " ЛЕТНИЙ ОТДЫХ БЕЗ ПРОБЛЕМ " опубликована в еженедельнике "24 часа" в мае 2011 года

Вот мы и дождались прихода лета. Начинается период отпусков и летних каникул. Многие родители собираются отправить детей в страны ближнего или дальнего зарубежья.
В Гражданском Кодексе РФ говорится, что при выезде ребенка без родителей за границу необходимо согласие его законных представителей. Наши пограничные службы просят предъявить такое согласие, причем, нотариально заверенное. И в этом есть, конечно, здравый смысл. Случается, что кто-то из родителей злоупотребляет своими родительскими правами. Увозит ребенка за границу и там его оставляет без ведома второго супруга. Поэтому даже если ребенок едет за границу с одним из родителей, требуется письменное согласие второго. Только хочу предупредить: не уговаривайте нотариуса удостоверять доверенность на вывоз ребенка за границу. Этого вам никто не сделает. Ребенок у нас не имущество, а человек.
Иногда родители недоумевают, зачем нотариус требует свидетельство о рождении ребенка, если имеется запись о ребенке в паспортах родителей. Но ведь только свидетельство о рождении ребенка является официальным документом, в котором указаны оба родителя.
По российскому законодательству в согласии на выезд несовершеннолетнего требуется указать государство (государства), которое (которые) намерен посетить несовершеннолетний гражданин. Если речь идёт о выезде ребёнка в европейские страны, входящие в состав Шенгенского соглашения, то необходимо знать об отсутствии пограничного контроля при пересечении границ между этими государствами. Въезд граждан других стран, в том числе и граждан России, в государства, образующие Шенгенскую зону, осуществляется по единой для всех этих государств визе, внутренние границы могут пересекаться ими в любом месте без пограничных проверок.
Таким образом, страны, входящие в Шенгенскую зону, хотя и продолжают оставаться независимыми государствами, фактически образуют единое пространство для беспрепятственного перемещения граждан других государств, при этом пограничные проверки проводятся только на внешних границах всех таких государств. Так что для лиц, включая несовершеннолетних детей, въехавших в одно из государств Шенгенской зоны, ограничений для посещения других входящих в неё государств через внутренние границы не имеется.
Принимая во внимание такие особенности перемещения по странам, входящим в Шенгенскую зону, в согласии возможно перечислить все страны планируемой поездки, или указать одну из этих стран со ссылкой на возможность посетить и другие (например, «в Федеративную Республику Германию и другие страны Шенгенского соглашения»).
Сам документ «согласие» не имеет срока, но в нем обязательно необходимо указывать срок, на который ребенок выезжает за пределы Российской Федерации. Это может являться еще и дополнительной гарантией безопасности Вашего ребенка.
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан, выезжающих из Российской Федерации, защита их прав и законных интересов за пределами территории Российской Федерации возлагаются на родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае если ваш ребенок выезжает в составе организованной группы без сопровождения родителей, обязанности законных представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп.
Текст согласия на выезд несовершеннолетнего за границу составляется нотариусом, и часто в нем указывается, что родители согласны с тем, чтобы сопровождающее ребенка лицо (например, бабушка или учитель) приняли на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка и принимало все необходимые решения для защиты прав и законных интересов ребенка, в том числе по вопросу медицинского вмешательства в случае возникновения необходимости.
Бывает, что местонахождение второго родителя неизвестно, а от него необходимо согласие на выезд ребенка за границу. В данном случае помогут только органы внутренних дел или суд, о чем стоит побеспокоиться заранее.
Являющееся по своему назначению документом внутрироссийского действия согласие на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации часто используется компетентными органами иностранных государств, в том числе посольствами при оформлении въездных виз, при этом данные органы иногда настаивают на внесении в текст согласия дополнительных по сравнению с российским законодательством сведений. Поскольку российским законодательством строгая форма согласия не установлена, такие сведения могут быть указаны в документе. Например, это может быть согласие на получение визы в посольстве или консульстве иностранного государства.
Несколько слов еще хочется сказать про согласия на поездку детей по России. Если родители не могут сами отвезти ребенка к месту отдыха и ребенок едет в сопровождении бабушки, дедушки или любого другого сопровождающего, то необходимо также оформить нотариальное согласие на сопровождение ребенка по территории Российской Федерации.
В заключении можно подвести итог основных моментов, которые должны знать родители при оформлении согласий на выезд ребенка за пределы Российской Федерации:
1. Родители должны прийти в нотариальную контору с паспортами, свидетельством о рождении ребенка.
2. Сообщить нотариусу данные сопровождающего лица.
3. Указать страны, которые будет посещать ребенок, и определить срок поездки.
При соблюдении этих несложных правил у Вашего ребенка не возникнут проблемы при прохождении паспортного и таможенного контроля, его не высадят из поезда на границе, не оставят одного в аэропорту, и права Вашего ребенка будут в полной мере защищены за пределами нашей страны.

Пашковская С.Е.
Заместитель начальника
организационно-методического отдела
Нотариальной палаты Ленинградской области

Статья "Штамп, который защитит…" опубликована в еженедельнике "24 часа" в июле 2011 года

ак пелось в популярной когда-то песенке: «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся». Под словом «женятся» раньше представляли: дворец бракосочетаний, фату, марш Мендельсона, свидетельство о браке, шампанское.
В наше время женятся по-разному. Кто-то совершает красивый обряд венчания, кто-то живет в «гражданском браке», даже умудряются заключить «брачные контракты», но «штамп» в паспорт при этом ставить не желают. А вот имущество приобретают куда более быстрыми темпами, и далеко не только телевизор и холодильник, как раньше а, сами понимаете, квартиры, коттеджи, земельные участки, дорогие машины. Жить стало лучше, условностей стало меньше. Любовь выше «штампа» в паспорте. Только порой небезопасно.
Все дело в том, что государством признается брак, заключенный только в органах записи гражданского состояния. Только со дня государственной регистрации брака в органах ЗАГС муж и жена приобретают статус супругов, и у них возникают взаимные права и обязанности. Только с момента регистрации брака действует заблаговременно заключенный брачный договор.
Все это очень важно в том случае, если встанет вопрос о разделе совместно нажитого имущества, или оформления наследства, или о нарушенных правах при отчуждении совместно нажитого. В соответствии с законом все нажитое супругами во время брака имущество относится к их совместной собственности независимо от того, кем из них и за чей счет имущество было приобретено, создано, на чье имя оформлено.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов) относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того на кого из супругов оно приобретено либо на имя кого и кем из супругов внесены денежные средства.
Право на общее совместное имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Это значит, что, если квартира была приобретена в браке за счет указанных доходов одного из супругов, она считается совместной собственностью обоих супругов, независимо от того, что другой супруг не имел никаких самостоятельных доходов в период брака.
Доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. К общей совместной собственности супругов не относится имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное в дар или в порядке наследования одним из супругов во время брака. Такое имущество является личной собственностью каждого из супругов. Не относятся к совместной собственности и вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.). Они - собственность того супруга, который ими пользовался. Однако драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются их общей совместной собственностью независимо от того, кто из супругов ими пользовался.
По долгам супруги отвечают также вместе своим совместно нажитым имуществом. Режим совместной собственности имущества супругов является законным, то есть предусмотренным Семейным кодексом Российской Федерации.
Владение, пользование и распоряжение общим недвижимым имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение сделки.
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению общим недвижимым имуществом и сделки, требующей нотариального удостоверения и регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не будет получено, вправе требовать признания этой сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении сделки.
Довольно часто супруги недоумевают: почему надо давать согласие на покупку дома или квартиры? Ну, на продажу, ясно, а на покупку-то зачем? На вопрос можно ответить, если вспомнить, что любые доходы являются общей совместной собственностью, а значит и распоряжаются супруги, в данном случае деньгами, только по обоюдному согласию. Кроме того, сделка с недвижимостью подлежит государственной регистрации, в законе четко прописано – необходимо нотариальное согласие супруга на сделку. Поэтому нотариус при удостоверении сделки обязательно потребует согласие супругов на совершение сделки по отчуждению или приобретению недвижимого имущества, которая подлежит государственной регистрации, на совершение сделки по отчуждению доли в уставном капитале, которая подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
А как быть, если брак расторгнут, а имущество супруги не разделили? По закону согласия бывших супругов на сделку не требуется. Но, если договор удостоверяет нотариус, он обязательно выясняет все обстоятельства и потребует согласие бывшего супруга на отчуждение имущества, которое приобреталось в браке, чтобы оградить покупателя от проблем. Поэтому, если вы заключаете серьезную сделку, связанную с приобретением дорогого имущества, подписывая договор купли-продажи в простой письменной форме, заручитесь согласием бывшего супруга на отчуждение имущества, которое приобреталось в браке. Это в ваших интересах.
Порой встречаются такие ситуации: гражданин решил продать свой дом. При изучении предъявленных документов нотариус выясняет, что дом приобретен в браке. Брак расторгнут достаточно давно. Гражданин возмущается: зачем согласие на продажу, если с супругой брак давно расторгнут, имущество не делили и претензий друг к другу не имели, три года уже прошло! Да, три года прошло, но не забывайте, что срок исковой давности, который предусмотрен для обращения в суд, исчисляется с того момента, когда истец (пострадавшая сторона) узнал, или должен был узнать о нарушении своих прав. Кто может знать, о чем договорились бывшие супруги? Может быть, между ними была договоренность подарить этот дом своему сыну или дочери на совершеннолетие, может они хотели его продать вместе, чтобы погасить общие долги? Но договаривались об этом устно, по-джентельменски, доверяя друг другу.
Необходимо помнить: оттого, что брак прекращен, право общей совместной собственности на это имущество не прекращено. Режим имущества, приобретенного в общую совместную собственность супругами, таковым и останется, пока этот режим не будет прекращен. Существует два пути прекращения общей совместной собственности: судебный и внесудебный.
Чтобы прекратить общую совместную собственность, есть как минимум три способа сделать это без суда:
- определить доли в общем имуществе, получив у нотариуса свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов;
- произвести раздел общего имущества по соглашению, при желании это соглашение можно удостоверить нотариально;
- заключить брачный контракт, который определяет режим имущества не только в браке, но и на случай его расторжения.
Сделать это можно только, если вы достигли согласия и находитесь в браке. Если согласие не достигнуто, вопросы раздела общего совместного имущества разрешаются в судебном порядке. Из всего вышесказанного видно, что имущественные права супругов закон защищает максимально.
Семейные отношения без регистрации брака не влекут возникновения общей совместной собственности. Если вы проживете в такой семье даже десять или двадцать лет, супругами вы не станете, и Семейный кодекс на вас не распространяется, ваши права он не защитит. Спор о разделе совместно нажитого имущества в этом случае разрешается в судебном порядке по общим правилам об общей собственности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.


Ирина Зотова, нотариус.
Нотариальная палата Ленинградской области

Статья " Брачный договор" опубликована в еженедельнике "24 часа" в апреле 2011 года

К нотариусам всё чаще стали обращаться за удостоверением брачного договора. Многие годы это словосочетание не было привычным для наших граждан. Хотя история брачного договора насчитывает тысячи лет. В России он существовал до 1917 года. Предполагалось, что в советской семье этическое начало преобладает над материальным. Ситуация изменилась с развитием отношений частной собственности. Жизнь в браке предполагает возникновение имущественных отношений при ведении общего хозяйства, которое при желании можно поделить.
Институт брачного контракта в Российской Федерации введен частью первой Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу 1 января 1995 года. Но можно говорить, что развёрнутое законодательное регулирование брачного договора было дано лишь в 1996 году в принятом новом Семейном кодексе Российской Федерации
Что же такое брачный договор? Это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и/или в случае его расторжения. Отличие брачного договора от других договоров состоит в том, что такое соглашение действует только между людьми, вступившими в брак. Если брачный договор составлен до брака, то он вступает в силу только после официальной регистрации в органах ЗАГСа.
Предметом брачного договора могут быть только имущественные отношения супругов. Это может быть имущество, нажитое супругами во время брака, добрачное имущество каждого из них, а также имущество, которое будет приобретено в будущем.
Брачным договором супруги вправе установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов; определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
Кроме этого, супруги могут установить свои права и обязанности по взаимному содержанию, определив порядок и размеры алиментных выплат друг другу.
Например, предметы роскоши (ювелирные украшения, изделия из золота и драгоценных камней) по закону не являются предметом личной собственности супругов. Но, по желанию, в брачном договоре можно предусмотреть, что эти предметы роскоши являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, который ими пользовался.
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор, то есть письменно и в нотариальной форме.
Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда, однако суд удовлетворяет такой иск только в случае существенного нарушения другим супругом брачного договора. Таким существенным нарушением может считаться причинение ответчиком истцу ущерба, который в значительной степени лишает истца того, на что он рассчитывал при заключении брачного договора. Ущербом судом может быть признан и материальный и моральный вред, нанесённый истцу.
Изменение или прекращение брачного договора возможно также и в том случае, когда существенно меняются обстоятельства, которыми руководствовались супруги при заключении брачного договора. Таким изменением обстоятельств признаётся ситуация, когда обстоятельства меняются настолько, что этого не могли предвидеть даже сами супруги при заключении брачного договора. Например, в брачном договоре говорится о том, что муж обязуется продать свой дом и на вырученные средства, к которым прибавятся другие совместно накопленные средства, купит квартиру. Но данное условие осуществить невозможно, так как дом сгорел, то есть поменялись обстоятельства, которые имели место быть на момент заключения брачного договора.
Следует отметить, что изменение брачного договора не влечет за собой прекращение прав и обязанностей сторон по договору, как в случаях при расторжении договора.
Прекращение брачного договора может наступить:
- во время существования брака: по соглашению сторон либо по решению суда, вступившего в законную силу;
- при расторжении брака (что бывает чаще всего). Исключение, когда брачный договор действует после расторжения брака, составляют случаи, когда в брачном договоре супругами предусмотрено иное. Примером может служить обязанность по взаимному содержанию. При прекращении брака письменного расторжения брачного договора не требуется, так как он перестает действовать автоматически;
- с истечением срока, на который был заключен брачный договор. Так, например, если брачный договор был заключен на десять лет, и эти десять лет прошли с момента заключения брака. То брачный договор прекращает свое действие без письменного заявления об этом.
Прекращение или изменение брачного договора не влечет за собой никаких обязательств со стороны участников такого договора по возврату или исполнению ими действий, которые не были исполнены по брачному договору.
Брачный договор также не должен содержать положений, касающихся прав и обязанностей супругов в отношении их детей, но определить в брачном договоре размер денежных средств, выделяемых родителем на дополнительные занятия для ребёнка возможно, так как это уточнение одной из статей семейных расходов, что прямо допускается Семейным кодексом РФ. Никакие иные права и обязанности родителей в отношении детей не могут быть предметом брачного договора.
Существуют ограничения в брачном договоре:
- нельзя ограничить право одной из сторон на труд, выбор профессии, получение образования, свободу передвижения и т.п.;
- предметом брачного договора не могут быть личные неимущественные отношения. Это означает, что брачным договором нельзя обязать супругов любить друг друга, не злоупотреблять алкогольными напитками или хранить супружескую верность. Но предусмотреть право одного из супругов на возмещение морального вреда в случае недостойного поведения другого можно;
- супруги не могут регулировать свои отношения с детьми. Например, нельзя установить порядок общения с детьми в случае развода или установить место жительства ребёнка при раздельном проживании родителей;
- брачный договор не может ограничить право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. Материальная поддержка друг друга – это обязанность супругов всилу закона.
Сейчас семейные пары чаще стали задумываться о заключении брачного договора. Возможно, это связано с тем, что последние годы количество разводов значительно возросло, да и к своему материальному обеспечению люди стали относиться более серьёзно.
Многие молодожёны заключают брачный договор по совету родителей, чаще всего обеспеченных. На приёме они говорят, что хоть и доверяют друг другу, тем не менее не хотят осложнений, связанных с разделом имущества в будущем. Некоторые же просто хотят обезопасить себя от возможных требований третьих лиц, претендующих на общее, совместно нажитое имущество, например, кредиторов другого супруга, если тот хочет что-то заложить, оформить какую-либо сделку, или если работа одного из них связана с риском материального характера, а другой супруг такой риск разделять не хочет.
Конечно, каждая супружеская пара или лица, только вступающие в брак, принимают решение сами. Многим кажется, что говорить об имуществе и деньгах накануне свадьбы неудобно, однако бывает очень стыдно, когда при возникновении бракоразводного процесса они забывают все договорённости и приличия.
Если Вы сомневаетесь и не знаете как поступить, нотариус всесторонне разъяснит суть договора, права, обязанности и последствия сделки. Вариантов и тонкостей очень много, и разобраться в них без помощи нотариуса невозможно.

Татьяна Макарова,
нотариус, Нотариальная палата
Ленинградской области